Pravomoci - možnosti veřejného ochránce práv
podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv
Veřejný ochránce práv v České republice působí podle zákona k
ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí,
vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání v rozporu
s právem, nebo sice právu neodporuje, ale je jinak vadné či
nesprávné, tzn., že neodpovídá principům demokratického právního
státu a principům dobré správy nebo jsou-li tyto orgány
nečinné.
Podle zákona je ochránce oprávněn se zabývat podněty, které
směřují proti činnosti:
Ministerstev a jiných správních úřadů s působností pro celé
území státu a správních úřadů jim podléhajících,
České národní banky, pokud působí jako správní úřad,
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
orgánů uzemní samosprávy (tj. obce a kraje) při výkonu státní
správy (nikoliv při výkonu samosprávy)
obcí při výkonu státní správy, nikoli však tam, kde obce
rozhodují ve vlastní působnosti,
Policie České republiky s výjimkou vyšetřování, kdy působí v
trestním řízení,
Armády České republiky a Hradní stráže,
Vězeňské služby České republiky,
zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody,
ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení,
zdravotních pojišťoven,
orgánů soudu a státního zastupitelství při výkonu státní správy
(zejména otázka průtahů v řízení, nečinnosti soudů a nevhodného
chování soudců), nikoliv proti samotnému rozhodnutí státního
zástupce nebo soudu.
Zákon poskytuje ochránci rozsáhlá oprávnění provádět v
jednotlivých věcech nezávislá šetření, nedává mu však právo
nahrazovat činnost orgánů státní správy a proto nemůže měnit
nebo rušit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení však může
požadovat od úřadů či institucí, aby zjednaly nápravu. Významným
oprávněním veřejného ochránce práv je, že není vázán návrhy
stěžovatelů a může rozhodnout o zahájení šetření i z vlastní
iniciativy.
Uvedené zákonné vymezení působnosti nedává ochránci právo
vstupovat do soukromoprávních vztahů či sporů (včetně sporů mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli, i když jejich zaměstnavatelem je
státní úřad). Nemůže také zasahovat do rozhodovací činnosti
soudů, není odvolacím místem proti jejich rozhodnutí a oprávněn
zasahovat do činnosti výslovně vyjmenovaných institucí.
Působnost ochránce se tak nevztahuje na:
Soudy všech stupňů a typů v jejich rozhodovacích pravomocích,
Rozhodovací činnost státních zastupitelství,
Parlament, prezidenta republiky a vládu,
Nejvyšší kontrolní úřad,
zpravodajské služby České republiky,
orgány činné v trestním řízení.
Vedle výše uvedené činnosti, spočívající v řešení individuálních
podnětů a jejich zevšeobecnění, má ochránce od počátku roku 2006
novou povinnost, která nespočívá v řešení individuálních podnětů
jednotlivců, ale k jejímu naplnění ochránce vykonává
systematické preventivní návštěvy všech míst a zařízení, kde se
nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Jde o
povinnost vyplývající z mezinárodně-právních závazků ČR,
především z Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému
krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
Ochránce systematicky navštěvuje zařízení, kde jsou nebo mohou
být osoby drženy na základě rozhodnutí či příkazu orgánu veřejné
moci (např. soudu) nebo z důvodu závislosti na poskytované péči
(především z důvodu věku, zdravotního stavu, sociální situace
atp.). Konkrétní informace o této činnosti, včetně vymezení
jednotlivých typů navštěvovaných zařízení a výsledků činnosti
ochránce naleznete v oddíle Ochrana osob omezených na svobodě.
|
Novela zákona o služebním poměru a její důsledky
Úvodem
Dne 1. března 2006 nabude účinnosti zákon č. 21/2006 Sb., o
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
který v § 26 obsahuje novelu zákona č. 186/1992 Sb., o služebním
poměru příslušníků Policie České republiky, a v § 28 novelu
zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě. Novelu
zákona připojil Senát k zákonu, jehož obsah se služebním poměrem
příslušníků bezpečnostních sborů nijak nesouvisí.
Přestože byla některými senátory avizována úprava, jejímž cílem
mělo být zpřísnění poskytování peněžitých plnění po skončení
služebního poměru, jsou předmětem novelizace nejen ustanovení
obou uvedených zákonů o nárocích souvisících se skončením
služebního poměru, ale též ustanovení o skončení služebního
poměru.
Změny důvodů pro propuštění ze služebního poměru
V zákoně o služebním poměru byla změněna dikce ustanovení § 106
odst. 1 písm. d), která obsahuje dva důvody pro propuštění
příslušníka. Prvním důvodem je jednání příslušníka, spočívající
v porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem. Tento
důvod propuštění byl v aplikační praxi dosud používán v
případech, kdy příslušník spáchal jednání, které, velmi obecně
řečeno, bylo v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
například o případ, kdy příslušník spáchal přestupek podle § 50
odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Využíván
však byl také tehdy, kdy nebylo zcela zřejmé, zda jednání,
kterého se příslušník dopustil, vůbec mělo protiprávní
charakter.
Druhým důvodem pro propuštění uvedeným v § 106 odst. 1 písm. d)
bylo jednání, jímž příslušník porušil služební povinnost zvlášť
závažným způsobem. Služební funkcionář tak postupoval tehdy,
jestliže se příslušník dopustil závažného kázeňského
přestupku.
Znění nového ustanovení § 106 odst. 1 písm. d) je zcela odlišné.
Podle něho může být příslušník propuštěn ze služebního poměru,
jestliže porušil služební přísahu tím, že se dopustil
zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je
způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru.
Nutno konstatovat, že senátorská novela převzala skutečnou
„legislativní perlu“, tj. dikci obdobného ustanovení
§ 42 odst. 1 písm. d) dosud neúčinného zákona č. 361/2003 Sb., o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Propouštěcí
důvod zapsaný do zákona až na jednání vlády o návrhu zákona č.
361/2003 Sb., tedy po posouzení návrhu legislativní radou vlády,
je ústavně pochybný. Navíc, je také důvodem naprosto zbytečným.
Nový zákon totiž obsahuje celou řadu propouštěcích důvodů, které
taxativně vymezují všechna jednání příslušníka, vylučující jeho
setrvání ve služebním poměru. Naznačené důvody propuštění však
absentují v zákoně současném. Proto bylo porušení služební
přísahy spatřováno i v jednání, které má v novém zákoně svůj
vlastní propouštěcí důvod.
Nesystémové zařazení nového propouštěcího důvodu do staré právní
úpravy služebního poměru vede k zásadnímu zúžení použitelnosti §
106 odst. 1 písm. d) k propouštění příslušníků pro porušení
služební přísahy. Počínaje dnem 1. března 2006 tak může být ze
služebního poměru propuštěn pouze příslušník, který se dopustil
porušení služební přísahy jednáním, které
je zavrženíhodné,
má znaky trestného činu,
je způsobilé ohrozit dobrou pověst policie.
Pokusme se rozebrat skutkovou podstatu porušení služební
přísahy, a tím samotného propouštěcího důvodu. Skutková podstata
spočívá v tom, že se příslušník dopustil zavrženíhodného
jednání. Co je jednáním zavrženíhodným, je velmi těžko
definovatelné. Každý služební funkcionář si pod pojmem
„zavrženíhodné jednání“ zcela určitě představí něco
poněkud jiného. Lze soudit, že musí jít o jednání pro společnost
zcela nepřijatelné. V právním řádu České republiky se lze setkat
s pojmem „zavrženíhodný“ jen zcela výjimečně.
Ustanovení § 29 trestního řádu, které pojednává o výjimečném
trestu, v odst. 3 uvádí, že trest odnětí svobody na doživotí
může soud uložit pouze pachateli, který spáchal vyjmenovaný
trestný čin vraždy, nebo který při trestném činu vlastizrady,
teroru, obecného ohrožení nebo genocidia zavinil smrt jiného
úmyslně, a to za podmínek, že stupeň nebezpečnosti takového
trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký vzhledem k
zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť
zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko
napravitelnému následku. Má-li být porušení služební přísahy
zavrženíhodné, neodbytně se nabízí výklad, že musí jít o jednání
mající znaky vyjmenovaných trestných činů.
Dikce § 106 odst. 1 písm. d) totiž uvádí, že zavrženíhodné
jednání musí mít znaky trestného činu. Definice trestného činu
je obsažena v § 3 odst. 1 trestního zákona, kde se uvádí, že
„Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož
znaky jsou uvedeny v tomto zákoně“. Má-li se jednat o
zavrženíhodné jednání, můžeme vyloučit posuzování podle odst. 2
téhož ustanovení trestního zákona, kde se uvádí, že „Čin,
jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není
trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného
činu.“ Z tohoto pohledu je naprosto nesmyslná další
gradace nezbytné nebezpečnosti jednání příslušníka obsažená v
citovaném propouštěcím důvodu.
Konstatuje-li však právní předpis, že jednání má znaky trestného
činu, jde o jiný důvod propuštění, než ten, který je uveden v §
106 odst. 1 písm. e) nebo § 107 odst. 1 zákona o služebním
poměru. Tyto důvody totiž požadují, aby jednání příslušníka bylo
posouzeno soudem a příslušník byl před propuštěním pravomocně
odsouzen pro trestný čin. Důvod propuštění založený na porušení
služební přísahy jednáním, které má znaky trestného činu,
aplikuje služební funkcionář. Ten proto v řízení o propuštění
musí vyřešit základní otázku - dopustil se příslušník takového
jednání? Jinak řečeno, dopustil se trestného činu? A jsme u
zásadního problému zakódovaného v tomto propouštěcím důvodu. Je
služební funkcionář oprávněn posuzovat trestnost jednání
příslušníka? A je k tomu vůbec způsobilý? Podle mého názoru není
ani oprávněn vynést rozsudek o vině, ani si o tom učinit vlastní
úsudek. Pokud tak totiž učiní, dopouští se porušení Čl. 40 odst.
1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že „Jen
soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy“. Jen v
trestním řízení lze nalézt, zda se příslušník dopustil trestného
činu. Výlučně v trestním řízení jsou také příslušníkovi
garantována všechna procesní práva, která mu dávají dostatečný
prostor pro prokázání neviny.
Do doby, než je příslušník odsouzen, nesmí být vůči
příslušníkovi učiněny žádné kroky, jež jsou odůvodňovány tím, že
spáchal trestný čin. Ustanovení Čl. 40 odst. 2 stanoví, že
„Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován
za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu
nebyla jeho vina vyslovena.“. Obdobnou zásadu vymezuje § 1
odst. 2 trestního řádu, který ukládá povinnost všech subjektů
hledět na toho, proti komu se vede trestní řízení, jako by byl
nevinen. Z této zásady presumpce neviny nelze připustit žádnou
výjimku, tedy ani výjimku, která by se týkala propuštění ze
služebního poměru. Každý jiný postup je protiústavní.
Umožňuje-li ustanovení § 106 odst. 1 písm. d) postup služebního
funkcionáře, jenž je v rozporu s touto ústavní zásadou, je nutno
dojít k závěru o protiústavnosti této části zákona o služebním
poměru.
Zákon o služebním poměru byl zpracováván s vědomím, že podezření
z trestné činnosti může ohrozit důležité zájmy služby. Proto
obsahuje v § 27 ustanovení o obligatorním zproštění příslušníka
výkonu služby, a to na dobu, po kterou je důvodně podezřelý ze
spáchání trestného činu, jestliže by jeho ponechání ve výkonu
služby ohrožovalo důležitý zájem služby nebo průběh prošetřování
jeho jednání. Po dobu zproštění výkonu služby nemá příslušník
oprávnění a povinnosti, které pro něj vyplývají ze zvláštních
právních předpisů (např. ze zákona o policii). Navíc, dikce §
121a až 121c zákona o služebním poměru odstraňuje tlak na
propuštění v obavě, že příslušník skončí služební poměr
uvolněním a získá nárok na odchodné a příspěvek za službu.
Zavrženíhodné jednání, které má znaky trestného činu musí být
navíc způsobilé ohrozit dobré jméno bezpečnostního sboru. Nabízí
se otázka, jak bude prokazováno, že bezpečnostní sbor má dobré
jméno a co významově pojem „dobré jméno“ zahrnuje,
zda bezpečnostní sbor v konkrétním okamžiku skutečně dobré jméno
má. Nebo se bude vycházet z fikce, že například policie má dobré
jméno jenom proto, že je státní institucí?
Lze proto učinit následující závěr ve vztahu k propouštěcímu
důvodu uvedenému v § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním
poměru. Propouštěcí důvod založený na popření presumpce neviny
nutno označit za protiústavní.
Další změnou, která byla provedena v zákoně 186/1992 Sb.
předmětnou novelizací, změna, jíž lze označit za
nepochopitelnou, je úprava dikce § 106 odst. 1 písm. e)
citovaného zákona. Dosavadní dikce umožňovala propuštění
příslušníka, jenž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody. Není zde uvedeno, zda se má jednat o odsouzení za
úmyslný nebo nedbalostní trestný čin. Podstatné bylo, jaký druh
trestu byl uložen. Vzhledem k obsahu ustanovení § 107 odst. 1
téhož zákona však bylo zřejmé, že se použitelnost tohoto důvodu
propuštění týkala jen případů, kdy příslušník byl odsouzen za
nedbalostní trestný čin, neboť ustanovení § 107 odst. 1 ukládá
služebnímu funkcionáři propustit příslušníka, který byl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, lhostejno k jakému
druhu trestu.
Ustanovení § 106 odst. 1 písm. e) však bylo pozměněno tak, že
umožňuje propustit příslušníka, který byl pravomocně odsouzen k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin. Tím
se toto ustanovení stalo zcela nadbytečným, protože je v něm v
užší podobě řečeno totéž, co v dotčeném § 107 odst. 1. Důsledkem
nekvalifikovaného zásahu je nemožnost propustit příslušníka,
který byl odsouzen pro nedbalostní trestný čin, byť by mu byl
uložen nepodmíněný trest odnětí svobody.
Změna obou důvodů propuštění si vynutila i změnu ustanovení §
108 odst. 3 zákona o služebním poměru, který dosud předpokládal
i nedbalostní jednání při jednání, které vedlo k propuštění
podle § 106 odst. 1 písm. d) a e). Možnost propuštění dnem
doručení rozhodnutí o propuštění byla vázána na úmyslné porušení
služební přísahy nebo služební povinnosti nebo na pravomocné
odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný
trestný čin. Vzhledem k tomu, že propuštění popsané v § 106
odst. 1 písm. d) je podle novely vždy důsledkem úmyslného
jednání příslušníka, bude služební poměr vždy ukončen dnem
doručení rozhodnutí o propuštění.
Změny v podmínkách pro poskytování nároků souvisících se
skončením služebního poměru (tzv. výsluhových nároků)
Do zákona o služebním poměru byla doplněna ustanovení, která
zpřísňují podmínky pro poskytování výsluhových nároků.
Ustanovení nového § 121a má zabránit vzniku nároku na
odchodného, platového vyrovnání a příspěvku za službu u
příslušníka, jenž v době, kdy je proti němu vedeno trestní
řízení, skončí služební poměr uvolněním na vlastní žádost podle
§ 105 zákona o služebním poměru.
Skončí-li služební poměr příslušníka uvolněním v době, kdy je
proti němu vedeno trestní řízení, odchodné, platové vyrovnání a
příspěvek za službu se až do pravomocného skončení tohoto řízení
nevyplácí. K nevyplacení výsluhových nároků dojde bez ohledu na
to, jestli je proti příslušníkovi vedeno trestní řízení pro
úmyslný nebo nedbalostní trestný čin. Skončí-li trestní řízení
odsouzením příslušníka pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody, má se za to, že jeho nárok na odchodné,
platové vyrovnání a příspěvek za službu nevznikl. Vytváří se
tedy právní fikce toho, že při skončení služebního poměru nárok
na uvedená plnění nevznikl. Pro případ, že příslušník není
odsouzen vůbec nebo je pravomocně odsouzen pro nedbalostní
trestný čin k jakémukoliv trestu, anebo je pravomocně odsouzen
pro úmyslný trestný čin k jinému trestu než je nepodmíněný trest
odnětí svobody, výplata platového vyrovnání a příspěvku za
službu se obnoví. Dojde také k doplacení výsluhových nároků za
období, za které náležely. Citované ustanovení nezahrnuje
uvolnění výplaty odchodného. Jedná se o zřejmou legislativní
chybu. Ustanovení je však nutno interpretovat tak, že není-li
důvodu mít za to, že nárok na odchodné nevznikl, není možno jeho
výplatu neobnovit.
Ustanovení § 121b má zabránit poskytování platového vyrovnání a
příspěvku za službu po skončení služebního poměru bývalému
příslušníkovi, proti němuž je vedeno trestní řízení pro trestný
čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru.
Výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se zastaví
prvním dnem kalendářního měsíce po dni, kdy služební funkcionář
zjistí, že je proti příslušníkovi vedeno trestní řízení. K
zastavení výplaty dojde bez ohledu na to, jestli je proti
příslušníkovi vedeno trestní řízení pro úmyslný nebo nedbalostní
trestný čin. Jestliže je následně příslušník v řízení o tomto
trestném činu pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nárok na platové vyrovnání
a příspěvek za službu dnem zastavení jejich výplaty zaniká. Pro
případ, že příslušník není odsouzen vůbec nebo je pravomocně
odsouzen pro nedbalostní trestný čin k jakémukoliv trestu, anebo
je pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k jinému trestu
než je nepodmíněný trest odnětí svobody, výplata platového
vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví. Dojde také k
doplacení těchto výsluhových nároků za období, za které
náležely.
Obě výše zmiňovaná ustanovení naprosto nesmyslně obsahují
blokaci nároku na platové vyrovnání. Autorům novely totiž zjevně
uniklo, že nárok na platové vyrovnání je v § 115 zákona o
služebním poměru garantován pouze příslušníkům, kteří skončili
služební poměr propuštěním podle § 106 odst. 1 písm. a) až c)
zákona o služebním poměru, to znamená v důsledku zrušení funkce
z organizačních důvodů, pravomocného posudku lékařské komise,
kterým je příslušník uznán dlouhodobě nezpůsobilým vykonávat
službu, a služebního hodnocení, kterým byl vyhodnocen jako
nezpůsobilý k výkonu služby. Při uvolnění ze služebního poměru
příslušníkovi nárok na platové vyrovnání nevzniká.
Ustanovení § 121c stanoví oznamovací povinnost příslušníka
(bývalého příslušníka) ve vztahu k trestnímu řízení, které je
proti němu vedeno. Příslušník, který žádá o uvolnění ze
služebního poměru, nebo příslušník, jehož služební poměr skončil
a je mu přiznán nárok na platové vyrovnání nebo příspěvek za
službu, je povinen do 3 dnů oznámit služebnímu funkcionáři, že
je proti němu vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v
době trvání jeho služebního poměru. Jestliže v důsledku
nesplnění oznamovací povinnosti bylo policistovi vyplaceno
odchodné, platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je
policista povinen takto vyplacené částky vrátit ode dne, kdy měl
tuto povinnost splnit.
Přechodné ustanovení k novele zákona o služebním poměru jsou
nesystematicky zařazena do § 27 zákona o ověřování. V odstavci 1
se poněkud nadbytečně konstatuje, že v řízení o propuštění
příslušníka ze služebního poměru zahájeném před nabytím
účinnosti tohoto zákona se důvody o propuštění posuzují podle
dosavadních právních předpisů. Nadbytečně proto, že opačný
postup by znamenal retroaktivitu zákona, která je nepřípustná. V
odstavci 2 se stanoví, že nároky souvisící se skončením
služebního poměru příslušníka vzniklé před účinností tohoto
zákona se řídí dosavadními právními předpisy. Znamená to, že
pokud služební poměr příslušníka skončil do 28. února 2006,
nelze na něho aplikovat ustanovení § 121b zákona o služebním
poměru a zastavit mu výplatu platového vyrovnání a příspěvku za
službu, i když proti němu bude vedeno trestní řízení pro trestný
čin spáchaný za trvání služebního poměru.
Senátoři zcela opomněli skutečnost, že zákonem o služebním
poměru se řídí nejen příslušníci Policie České republiky, ale i
příslušníci jiných bezpečnostních sborů. Na služební poměr
příslušníků Vězeňské služby České republiky se podle § 159
zákona o služebním poměru přiměřeně užijí ustanovení tohoto
zákona. Také na služební poměr celníků se podle § 12 zákona č.
13/1993 Sb., celní zákon, a na služební poměr příslušníků
Hasičského záchranného sboru České republiky podle § 10 odst. 1
zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů, použije zákon o služebním
poměru. Ani jedno delegační ustanovení však nezmiňuje zákon o
ověřování. Lze si položit otázku, zda lze na služební poměr
těchto příslušníků aplikovat § 27 zákona o ověřování, v němž
jsou zakotvena zmocňovací ustanovení k novele zákona o služebním
poměru adresovaná jmenovitě policistům. I přes výše uvedené bude
nutno se tímto ustanovením v aplikační praxi služebních
funkcionářů ostatních bezpečnostních sborů řídit, aby nebyli
uvedení příslušníci chybným zařazením přechodných ustanovení v
nevýhodě proti policistům. Nikoli však na základě přímé osobní
působnosti zákona o ověřování, ale za použití analogie legis.
Změny ve služebním poměru příslušníků Bezpečnostní informační
služby
Zákon o ověřování obsahuje také změnu zákona č. 154/1994 Sb., o
Bezpečnostní informační službě, respektive té jeho části, jež
upravuje služební poměr příslušníků uvedené služby. Ustanovení §
40 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, jehož znění bylo totožné s
dikcí § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru, bylo
novelou také stejným způsobem změněno.
Za ustanovení § 124 zákona o Bezpečnostní informační službě byla
doplněna nová ustanovení § 124a až 124c v totožném znění jaké má
ustanovení § 121a až 121c zákona o služebním poměru.
JUDr. Petr Tomek
|